对于双方在合同中有关“没收”金的约定,虽不违反法律的禁止性规定,但从“没收”的法律后果看,中粮公司依收取代理费即报酬的同时,再获得根据国际货物标的确定的10%保证金,超出双方委托合同标的即代理费数额的近十倍,双方利益严重失衡,明显违背法律公平、公正原则。据此,保证金作为中粮公司可以径行扣收冲抵垫款的担保款项,即期内金光公司应偿还的垫款人民币32819666.95元,扣减保证金人民币9084806.5元后,剩余部分属于逾期的欠款,对于逾期欠款部分应当按照中国人民银行同期逾期计息。综上,人关于保证金不是的上诉主张成立。一审法院在《进口代理协议》中没有将保证金转为违约金的约定,且金光公司坚持保证金不是违约金的情况下,将保证金判定为违约金显属不当,应予纠正。另外,一审法院在判决主文第一项已经按照贷款利息判决由金光公司对中粮公司给予违约损失赔偿的情况下,在判决主文第二项又将保证金作为违约金“没收”给中粮公司,中粮公司就同一款项获得双重违约金的保护,亦明显不当。
三、关于滞期费
在以CIF方式签订的中直接约定卸货港的滞期费为国际贸易惯例。在国际货物买卖合同中约定滞期费的方式有两种:一种是简单地约定即“滞期费按照租船契约的规定执行”,此种滞期费约定体现为一种补偿责任,只有在卖方实际向船东支付滞期费时买方才承担支付滞期费的义务;一种是对于滞期费有非常详细的规定,卸货时间、卸货速度、滞期费金额等规定得十分详细,此种关于滞期费的约定成为国际货物买卖合同的一部分,体现为一种独立的、绝对的责任,卖方只要根据卸货滞期的事实即可主张滞期费,不要求滞期费实际发生。本案中,中粮公司代金光公司对外签订的国际货物买卖合同对于卸货问题规定得十分详尽,且国际货物买卖合同的条款均经金光公司认可同意。在代理协议中金光公司允诺按照中粮公司对外签订的买卖合同的卸船条款执行卸货,视同将中粮公司与嘉吉公司签订的货物买卖合同中的卸船条款确定为《进口代理协议》的条款,由《进口代理协议》的双方当事人依据该条款享有相应的权利和承担相应的义务。本案滞期费的约定已经成为双方合同中的一种独立的、绝对的责任。据此,支付滞期费应为金光公司依合同必须履行的义务。另外,上诉人提交的和解协议也能从侧面印证滞期费问题,和解协议中第1条称船东赔偿的损失“包括且但不限于”由货损引起的任何损失和法律费用。第5条表明金光公司与船东的和解协议不影响船东向船舶的承租人主张权利。关于滞期费纠纷的诉讼管辖问题,由于双方代理协议及补充协议中关于滞期费的约定明确具体,滞期费问题本身已经成为双方代理协议及补充协议中的一个组成部分。中粮公司依据代理协议及补充协议起诉,本院依法有权受理代理,将此一纠纷中的滞期费争议问题一并审理并无不当,即在卸船滞期且嘉吉公司主张滞期费的情况下,中粮公司要求金光公司支付滞期费符合双方合同约定。金光公司关于普通法院无权受理滞期费纠纷、双方并无滞期费的约定、中粮公司未经其同意支付滞期费及保证金应包括滞期费的上诉理由有悖双方明确的约定及国际贸易的惯例,均不能成立,本院不予采信;其要求改判一审法院对滞期费认定的上诉请求于法无据,本院不予支持。综上,一审法院关于保证金视为违约金的判决失当,应予改判;关于滞期费部分适用法律正确,应予维持。依据《中华人民共和国》第五条、第一百零七条、第三百九十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第(三)项之规定,判决:一、撤销一审法院判决主文的第一项、第二项;二、维持一审法院判决主文的第三项。三、金光限公司偿还中粮公司垫付货款本金二千三百七十三万四千八百六十元四角五分及利息(利息自二○○一年七月二十五日起至款付清之日止,按中国人民银行同期逾期贷款利率计算)。
二、对本案事实、责任的认定及适用法律分析
1、关于事实部分
二审法院查明的事实与一审法院查明的基本一致。但是,对有些事实进行了深入调查:一、二审法院对于本案争议合同的性质认定是一致的即属于,委托合同的特点是受托人完成全部受托事项获取报酬,委托人支付报酬和受托人为完成委托事项垫付的各种费用。因此,委托情况应该成为事实查明部分的一个重点,但一审法院没有对此进行调查。二审法院查明中粮公司完成了代开等受托事项并得到了报酬,金光公司也已经得到信用证项下全套单据及货物,并向受托人中粮公司实际交付了代理费,中粮公司预垫的代为申请开立信用证的各种费用金光公司也已经实际支付,委托合同的主要权利义务双方已经履行完毕。此点事实至为重要,因它表明受托人中粮公司签订委托合同所期望的合同利益已经实现。一审法院判决主文部分确定的履行期即计算的开始时间是2001年7月25日,但事实查明部分显示的金光公司付款的最后期限是2001年7月19日,如此就产生了两个期限,但一审法院判决的判理部分未对此说明。二审对此进行了查实,金光公司和中粮公司确认依据双方合同金光公司付款的最后期限是2001年7月19日,因一审判决书中载明的中粮公司的诉求是判令金光公司给付中粮公司垫付货款及至2001年7月25日起的利息,判决后中粮公司又未上诉。故二审确定合同履行的最后期限是2001年7月25日。另,二审审理期间,中粮公司新提交了对外实际支付滞期费的证据。金光公司向法院提交了其在中与船东的和解协议,表明金光公司已经依据中粮公司移交的提单获得赔偿,且和解协议不影响船东向船舶的承运人主张权利。一审法院对金光公司偿还垫付货款的情况进行了查实,二审进一步查实其偿还部分在整个应偿还部分中的比例,以求用数字说话。金光公司按期偿还部分占应偿还部分的60%,逾期之后至二审审理期间,金光公司又偿还部分货款,占应偿还部分的15%。金光公司尚欠货款占应偿还部分的25%。
2、关于双方约定保证金的性质
金光公司逾期偿还受托人垫付的货款构成违约是一、二审法院认识一致之处,但双方约定的保证金是否就是违约金在审理过程中产生了分歧:(1)违约金说。保证金就是违约金,既然双方约定“如逾期甲方(中粮公司)将没收保证金并有权自行处理货物”,本着尊重当事人自治意思的原则,如逾期应允许中粮公司没收全部保证金。违约金说中的另一种观点认为,该条款是关于违约金的约定,但属于约定不明,法官应该本着公平和诚信的原则对其进行解释,根据金光公司违约的具体情况确定应予“没收”的违约金。(2)非违约金说。此说中又分几种观点,共同之处是认为保证金不是违约金,但对保证金是什么则其认识是五花八门。其一是保证金条款无效。中粮公司和金光公司是平等的合同主体,而“没收”是行政机关的权利,中粮公司无权“没收”金光公司的保证金,故保证金条款无效。其二保证金是,金光公司违约时应该根据其违约的具体情况适用。其三保证金是一种金钱质,作用是担保债权优先受偿,金光公司违约时,保证金应该优先折抵货款。
#p#副标题#e#根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损害赔偿的计算方法。合议庭对双方的保证金条款进行了认真的研究,认为保证金不是违约金,其理由在于:
首先,约定违约金应是双方当事人事先明确约定的。在本案产生争议的中,双方将所付的保证金作为最后一批货款的意思约定明确。但从该条款“如逾期甲方将没收保证金并有权自行处理货物”的表述中却不能当然地推出此保证金即为违约金。
其次,笼统确定“如逾期甲方将没收保证金”,该约定涵义是明确的即金光公司如逾期中粮公司将没收保证金,但其显然未根据违约情况确定违约金的计算数额或者计算方法。一审法院简单地从“没收保证金”推出其为违约金,显然没有很好地地理解《合同法》第一百一十四条关于约定违约金的规定。根据合同法的规定,违约金的事先确定应当考虑违约情况和可能造成的损失,约定条款没有明确约定违约金和损失赔偿额具体计算方法,,不符合约定违约金的基本特征。
当然,约定不明确可以借助解释使之明确,但问题的关键在于,本案双方法律关系的基础是《进出口代理协议》和《补充协议》。根据上述协议,中粮公司完成受托事项后从双方委托合同中的受益体现为代理费,金光公司已经支付,中粮公司依据委托合同所期望的利益已经实现。双方产生纠纷的主要是金光公司没有按期偿还中粮公司为履行委托合同而垫付的货款,争议的保证金并非根据委托合同的标的金额确定,而是根据中粮公司代金光公司对外签订的国际货物买卖合同货款金额的10%确定的。金光公司和中粮公司不是国际货物买卖合同的签约当事人,双方在无明确约定且金光公司否认10%保证金为违约金的情况下,将根据国际货物买卖合同确定的10%的保证金直接指为双方委托合同中的违约金,其推定缺乏合理的基础。在当事人事先未明确约定违约金的情况下把保证金推定为违约金也不符合一般的商业惯例,中粮公司因金光公司逾期偿还代垫货款所受损害体现为资金占用的利息损失,按照国家的法定利率,双方签约的2001年国家的活期存款利息是年利率0.99%,忽略代签合同金额的小数点后部分(后面计算亦同)中粮公司1年的正常利息损失应为93960053×0.99%≈930204,即使按照国家的即银行逾期贷款利率(日万分之二点一)计算逾期1年的违约金为93960053×2.1×365÷10000≈7202038,而双方10%保证金9084806.5元,比按国家罚息算出的1年的违约金还要高出近200万元。从一般的商业常识看,逾期还款是按日支付利息或者确定参考法定利率规定一个确定的数额,将依据国家的罚息利率以1年为基数计算出的数额加上200万作为约定的逾期违约金确定数额,显然不是一个理性的人(或者是“良家父”)的行为,况且金光公司从始至终一直否认其为违约金。将10%保证金9084806.5元视为违约金予以没收违背基本商业常识,不是金光公司订立此条款的真实意思。
合议庭认为:
第一,保证金条款合法有效。本案双方当事人从一审到二审始终承认双方签订合同的真实有效,在当事人没有主张合同条款无效且该条款又不违背国家根本利益或公序良俗的情况下,法院主动介入宣布条款无效,显然是对司法权力的滥用,此其一;其二,“没收”一词虽然不是法言法语,但并不违反法律的禁止性规定,认定无效没有任何依据。
第二,保证金不是定金。定金是金钱质的一种,其最基本的特征有二:一是定金的所有权自约定的定金处罚条件成就时,即发生转移或成为索赔的标准;二是定金作为担保方式是双方担保,定金对支付定金的一方和接受定金的一方均有约束力,担保的对象是双方特定的行为,即给付定金一方违约时无权请求返还定金,收受定金一方违约时应双倍返还定金,双方合同条款并不包含中粮公司违约时保证金应双倍返还的内容,不具备定金双方担保的特性,根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国>若干问题的解释》第一百一十八条的规定:当事人交付留置金、担保金、保证金、押金或者定金等,但没有约定定金性质的,当事人主张定金权利的,人民法院不予支持。本案保证金约定条款不具有定金性质,故金光公司关于应按合同未履行部分所占合同约定内容的比例适用定金罚则的上诉理由不成立。
有效鉴于双方的外贸关系,上述保证金应当是金光公司为中粮公司代为申请开立信用证而提供的具有担保性质的资金。此种担保方式是一种金钱质,我国《担保法》明确规定的金钱质是定金,对于其他在经济生活中通行的金钱质如开户保证金、订金、封金、账户等并未作出明确的规定。金钱质的基本特点是:1、以金钱此种特殊的动产作为质物;2、转移金钱的占有关系,没有金钱的实际交付不能成立质权;3、金钱是种类物,但金钱质成立后,金钱的所有权并未转移。本案的保证金类似于信用证开证保证金,信用证开证保证金作为金钱质,它是由开证申请人支付给开证行,以担保开证申请人偿还信用证项下的款项。依照行业习惯,开证申请人交付的保证金,在信用证项下的款项没有得到清偿时,开证行可以扣收。开证申请人支付信用证项下款项时,保证金充抵款项。开证行对开证保证金有,不因申请人的其他债务而受扣押。但与我国《担保法》规定的不同之处在于,金钱质在行使上比动产质权便利,人无须与质押人协商即可对此笔款项径行扣收,以冲减货款,体现了保证金所特有的保证支付功能。据此,保证金作为中粮公司可以径行扣收冲抵垫款的担保款项,即期内金光公司应偿还的垫款人民币32819666.95元,扣减保证金人民币9084806.5元后,剩余部分属于逾期的欠款,对于逾期欠款部分应当按照中国人民银行同期逾期贷款利率计息。综上,上诉人关于保证金不是违约金的上诉主张成立。一审法院在《进口代理协议》中没有将保证金转为违约金的约定,且金光公司坚持保证金不是违约金的情况下,将保证金判定为违约金显属不当,应予纠正。另外,一审法院在判决主文第一项已经按照贷款利息判决由金光公司对中粮公司给予违约损失赔偿的情况下,在判决主文第二项又将保证金作为违约金“没收”给中粮公司,中粮公司就同一款项获得双重违约金的保护,亦明显不当。
#p#副标题#e#3、关于法律部分
本案争议合同是《中华人民共和国合同法》实施以后签订的,应当适用《中华人民共和国合同法》,此点一、二审法院均无争议。但问题在于适用哪些条款,一审法院适用的是《中华人民共和国合同法》第一百零七条(和方式)、第一百零九条(支付报酬或价款)、第一百一十四条第一款(约定违约金),二审法院引用的是《中华人民共和国合同法》第五条(公平原则的规定)、第一百零七条(违约行为形态和违约责任方式)、第三百九十八条(委托人应当预付费用和偿还费用的规定),最大的区别在于一审法院将双方争议的合同明确确定为委托合同纠纷,而非。本案双方争议的的标的是中粮公司为完成委托事务对外代金光公司所垫付的信用证项下货款,属于委托合同中委托人应当偿还的费用,而非买卖合同中的给付的货款,根据《中华人民共和国合同法》第三百九十八条的规定,受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用及其利息。在有偿的委托合同中,受托人的受益体现为报酬,受托人预付的费用,委托人只需偿还该费用及利息即可。而如果说是买卖合同纠纷,则其货款中应该包括卖方签订买卖合同所期望的利益。一审法院没有区分买卖合同与委托合同的差异,简单地将委托人应当偿还费用的纠纷等同于买卖合同中买方支付货款的纠纷,导致对保证金条款性质认识的差异。